- Судебная практика

Какие виды объектов интеллектуальной собственности существуют

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какие виды объектов интеллектуальной собственности существуют». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Согласно определению ВОИС (на английском языке данная аббревиатура выглядит как WIPO), интеллектуальная собственность представляет собой право на результаты творения человеческого разума. Ст. 1225 ГК РФ раскрывает это определение, уточняя, что, помимо результатов умственной деятельности, это понятие включает в себя и средства индивидуализации. И то, и другое охраняется законом.

Понятие интеллектуальной собственности

ИС – это итог деятельности интеллектуального характера, охраняемый нормативными актами (статья 1125 ГК РФ). Интеллектуальная собственность отличается этими характеристиками:

  • Нематериальность. ИС отличается от материальных активов. Последние можно передавать другим лицам, использовать в работе. Одним и тем же материальным объектом в большинстве случаев нельзя пользоваться вдвоем одновременно. В отношении ИС возможно одновременное использование несколькими пользователями, находящимися в разных местах.
  • Абсолютность. Все права на интеллектуальный объект принадлежат правообладателю.
  • Воплощение ИС в материальных объектах. К примеру, лицо приобретает диск с альбомом музыкальной группы. Диск будет принадлежать этому лицу, однако человек не получает прав на саму музыку.

Не все материальные активы могут считаться интеллектуальной собственностью. Объекты ИС перечислены в статье 1225 ГК РФ. Если актив не входит в перечень, установленный законом, он не может считаться ИС. То есть этим активом может пользоваться любой человек.

Как защитить свою интеллектуальную собственность: алгоритм действий

Охраной интеллектуальной собственности обычно занимается сам автор или его доверенные лица.

В досудебном порядке вопросы защиты авторских прав решаются через получение патента на изобретение или товарный знак. Механизм его получения следующий:

  • в специальную федеральную службу (Роспатент) отправляется заявка;
  • эксперты службы проводят проверку изобретения на оригинальность (авторам рекомендуется до подачи заявки осуществить аналогичную проверку по открытым источникам, чтобы избежать совпадений и повторений);
  • в Роспатенте изучается весь комплект приложенных документов, описывающих идею, и принимается решение о выдаче патента или отказе в нем, все это может занять до 12 месяцев;
  • при положительном решении автору выдается свидетельство о регистрации сроком на 10 лет.

Разница между объектами ИС и их воплощением

Главное отличие интеллектуальной собственности от собственности в классической трактовке – ее нематериальность. Замысел сочинителя, композитора, скульптора, дизайнера нельзя поставить на полку или спрятать в сейфе, но его можно воплотить в материальном объекте – напечатанной книге, выпущенном музыкальном диске, памятнике, художественной инсталляции.

Заплатив за программное обеспечение для компьютера, вы вольны распоряжаться им по своему усмотрению, но авторство идеи неизменно останется за создателем софта. Купив свежий бестселлер, вы становитесь обладателем одной книги из огромного тиража, но это не дает вам права вносить изменения в сюжет и публиковать роман в новой редакции.

С изобразительным искусством немного сложнее. В этом случае связь произведения с его материальным воплощением практически неразрывна – такие объекты существуют, как правило, в единичном экземпляре. Тем важнее четко обозначить грань между правом собственности на картину как предмет и авторским правом в отношении произведения.

Учет нематериальных активов

В тоже время все операции, касающиеся ИС, как и материальных активов, в обязательном порядке подвержены обязательному бухгалтерскому контролю и учету. Далее, происходит взаимопересечение интеллектуальной собственности и нематериальных активов, при этом в качестве критериев в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» определяются следующие [2]:

  1. Объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации(в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
  2. Организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации — патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т. п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее — контроль над объектом);
  3. Возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
  4. Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает^ месяцев;
  5. Организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
  6. Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
  7. Отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

В целях налогового учета (ст. 258 НК РФ) [3] нематериальными активами признаются приобретенные и(или)созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).

Для признания нематериального актива необходимо выполнение как минимум 2 условий:

  1. Способности приносить налогоплательщику экономические выгоды;
  2. Наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности, такие как патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки патента и др.

Стратегия управления интеллектуальной собственностью на предприятии

Управление интеллектуальной собственностью на уровне предприятия можно рассматривать как комплекс мероприятий, направленный на сохранение, развитие интеллектуального потенциала, способный повысить конкурентоспособность и экономическую безопасность предприятия посредством выполнения необходимых рыночных процедур по охране и коммерциализации интеллектуальной собственности. В этой связи деятельность любого предприятия в отношении интеллектуальной собственности должна осуществляться в следующих трех направлениях:

  1. Активизации изобретательской деятельности на предприятии;
  2. Коммерциализации услуг в области интеллектуальной собственности;
  3. Формировании нематериальных активов как стратегического ресурса повышения конкурентоспособности организации.

Эффективное управление интеллектуальными ресурсами предприятия способно обеспечить доходность бизнеса в долгосрочной перспективе, реализовать эффективную научно-техническую политику и в конечном итоге повысить инвестиционную привлекательность предприятия.

Управление интеллектуальной собственностью на предприятии необходимо рассматривать как составную часть общей стратегии поведения предприятия на рынке, только в этом случае может быть достигнут максимальный эффект от использования и управления ОИС.

Следует выделить следующие основные факторы, определяющие стратегию управления интеллектуальными ресурсами фирмы:

  • маркетинговая стратегия;
  • объемы производства;
  • емкость рынков сбыта, как существующего, так и потенциального;
  • наличие или отсутствие конкурентов;
  • отрасль деятельности.

Интеллектуальная деятельность человека проявлялась и в глубокой древности. Однако ее правовое регулирование не вызывало какой либо нужды. Только тогда, когда возникли определенные столкновения интересов по поводу результатов интеллектуальной деятельности, встал вопрос о закреплении права человека на результаты такой деятельности. Право интеллектуальной собственности формируется вследствие развития интеллектуальной деятельности и необходимости правовой ее регламентации.

Возникновение первых и до сих пор сохраняющих важное значение институтов права интеллектуальной собственности, таких как авторское и патентное право, обусловлено развитием массового «товарного производства» в духовной сфере.

Читайте также:  Как получить льготы ребенку инвалиду?

Наиболее древним институтом права интеллектуальной собственности является авторское право. Первые идеи об авторском праве возникли уже тогда, когда оформилось в самостоятельную деятельность само духовное творчество. Например, заимствование чужого произведения, а также его искажение осуждались еще во времена Античности. В Древней Греции существовало положение, по которому рукописи получивших признание трагедий должны были храниться в официальном архиве, чтобы можно было проконтролировать неприкосновенность текста при постановке пьес.

Первым в истории законом об авторском праве стал принятый в 1710 г. в Англии «Статут королевы Анны», закрепивший личное право на охрану опубликованного произведения. Прообразом современных патентных законов стал также принятый в Англии «Статут Якова I» (или Статут о монополиях) 1624 г. Данным статутом было установлено важное правило: королевская власть не может выдавать никаких патентов, кроме патентов на изобретения.

Международное право интеллектуальной собственности начинает складываться с конца ХIХ в. Были приняты акты, регулирующие право интеллектуальной собственности в отношениях между разными государствами (Парижская, Бернская, Женевская конвенции).

В России право интеллектуальной собственности складывается несколько позже, чем в других странах. В 1911 г. было принято «Положение об авторском праве», регламентировавшее права авторов произведений на основе лучших образцов западноевропейских законодательств того времени. В 1917 г. был принят Декрет ЦИК «О государственном издательстве», которым вводилось разрешение объявлять государственную монополию сроком не более чем на 5 лет на сочинения, подлежащие изданию. После присоединения СССР (России) к международным актам (1965 г., 1973 г., 1995 г.) право интеллектуальной собственности стало соответствовать нормам международного права.

Согласно Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Это значит, что правовая система РФ включает в себя не только внутреннее законодательство, но и международное право, которое применяется наряду с российским. Кроме того, если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

Отсюда следует, что при конкуренции норм международного и российского права применяется международное право. Для того чтобы применять на территории РФ нормы международных актов, необходимо произвести процедуру ратификации международного акта или присоединиться к международному договору.

Систему международных актов, входящих в правовую систему РФ, составляют:

1) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (для СССР и затем для России Конвенция вступила в силу с 1июля 1965 г.);

2) Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (вступила в силу в 1968 г.);

3) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (действует на территории РФ с 1995 г.);

4) Договор о патентной кооперации 1970 г. (вступил в силу для СССР в 1978 г.);

5) Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 г. (Россия совместно с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной; вступило в силу в том же году);

6) Евразийская патентная конвенция 1994 г. (страны бывшего СССР, вступил в силу в 1995 г.);

7) Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 1967 г. (вступил в силу для СССР в 1973 г.);

8) Конвенция об охране интересов производителей фонограмм 1971 г. (действует на территории РФ с 1995 г.);

9) Международная конвенция по охране новых сортов растений 1961 г. (Россия присоединилась в 1997 г.);

10) Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. (вступила в силу в 2003 г.).

Не на все результаты творческой деятельности, характеризующиеся рассмотренными в предыдущей главе признаками, распространяется правовая защита государства.

В Гражданском кодексе Российской Федерации подробно прописан полный перечень объектов, принадлежащих к ИС.

Интеллектуальная собственность классифицируется по 2 базовым категориям. Такое разделение было предложено признанным деятелем в области отечественных правоотношений А. П. Сергеевым и принято специалистами в качестве догмы.

Согласно представлению ведущего правоведа России, существует две отдельных, независимых группы объектов:

  1. Авторских и смежных прав.
  2. Промышленной собственности.

Интеллектуальная собственность — что это такое?

Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной деятельности и право ими пользоваться. Владеть ею могут как юридические, так и физические лица, т.е. обычные граждане. В конечном счете, все, созданное человеком, что окружает нас каждый день, является результатом чьей-то идеи и ее воплощения, хотя и не все подпадает под защиту современного законодательства России об интеллектуальной собственности.

Например, если бы во времена изобретения колеса, было понятие интеллектуальной собственности и ее защиты, то изобретатель колеса мог бы стать одним из первых олигархов среди первобытных людей. При этом ценность для владельца прав на идею колеса в данном случае представляет не само колесо, а то, что он мог бы продавать эту идею другим людям, которые хотели бы ее использовать. Это относится к любому «ноу-хау» в современном мире, к любой идее, которая может оказаться полезной и нужной людям, а потому – потенциально коммерчески выгодной, а также к произведениям искусства, литературы и т.д. Помимо идей и технических решений, к интеллектуальной собственности в РФ относятся также так называемые «средства индивидуализации», т.е.то, что указывает на конкретный продукт или производителя.

Интеллектуальные права – это права, которые признаются законом на объекты интеллектуальной собственности. Как показано в схеме, есть три вида интеллектуальных прав:

  1. Исключительное право – это право использовать объекты интеллектуальной собственности в любой форме и любыми способами. Одновременно исключительное право включает возможность запрещать всем третьим лицам осуществлять использование интеллектуальной собственности без согласия правообладателя.
    Исключительное право возникает на все объекты интеллектуальной собственности.
  2. Личные неимущественные права – это права гражданина-автора объекта интеллектуальной собственности. Они возникают только в случаях, предусмотренных законом.
  3. Иные права по своей природе разнородны и выделены в отдельную группу, т.к. не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй. Примерами являются право доступа, право следования.

Объекты, признаваемые РИД

Среди совокупности объектов права интеллектуальной собственности выделяют объекты, признанные РИД. Это могут быть произведения, исполнения, фонограммы, передачи организации вещания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, производственные секреты. Также сюда включены объекты, которые могут быть приравнены к РИД, включая средства индивидуализации участников делового оборота, продукции, работ, услуг и др.

В соответствии со сферой действия принято рассматривать 2 основные группы исключительных прав.

В первую группу включены права промышленной собственности («промышленные» права). Они включают исключительное право на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации, которые приравнены к ним. Такие средства используют юридические лица в ходе производства, при этом их защита имеет в основе систему патентной охраны, которая закрепляет исключительные права за патентообладателями.

Замечание 3

В нашей стране выдачу патентов на изобретения и промышленные образцы, патенты на полезные модели, товарный знак, наименование происхождения продукции осуществляет Роспатент в установленном законом порядке.

В РФ Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) занимается правовой защитой государственных интересов в следующих областях экономического и гражданско-правового оборота:

  • результаты НИОКР,
  • технологические работы военного, специального и двойного назначения,
  • контроль и надзор в области правовой охраны,
  • использование РИД для гражданского, военного, специального и двойного назначения,
  • контроль и надзор в установленной области деятельности в отношении государственных заказчиков и предприятий, являющихся исполнителями государственных контрактов и др.
Читайте также:  18.15 КоАП – как избежать незаконного привлечения к ответственности

С помощью патента происходит удостоверение приоритета, авторства охраняемых объектов и исключительные прав обладателя. В качестве автора изобретений, полезных моделей, промышленных образцов может быть признано физическое лицо (гражданин). Соответствующие объекты промышленности способны повторить определенные элементы, которые уже включены в прочие охраняемые объекты. Это понятно по той причине, что число символов, изображений и прочих элементов в мире конечно. Не конечной является только творческая реализация и видение подобных частей и элементов в создаваемых объектах. Помимо этого, законодатель предусмотрел возможность создать одно и то же изобретение разными лицами, которые находятся на территории как одной страны, так и разных государств. Именно по этой причине закон предусмотрел, что для проявления прав защиты исключительных прав на такие объекты требуется государственное признание первенства автора, его прав. Это может быть выражено с помощью государственной регистрации таких объектов. Например, права на объекты патентного права и средства индивидуализации предприятий, включенных в состав объектов промышленной собственности, могут возникать после государственной регистрации.

Объекты интеллектуальной собственности

Объектами интеллектуальной собственности принято называть результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников предпринимательской деятельности. Главный критерий при отнесении таких объектов к объектам интеллектуальной собственности – наличие правовой охраны.

Объекты промышленной собственности:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • товарные знаки;
  • фирменные наименования;
  • указания происхождения или наименование места происхождения товара;
  • права на пресечение недобросовестной конкуренции;

Объекты авторского права:

  • литературные произведения (в том числе программы для ЭВМ);
  • драматические и музыкальные произведения;
  • хореографические произведения;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения живописи, графики, дизайна архитектуры, градостроительства;
  • географические и геологические карты;
  • производственные произведения (переводы, рефераты, обработки);
  • сборники (энциклопедии, базы данных);

Коммерческая тайна:

  • коммерческие секреты – сведения о конъюнктуре рынка, о финансовых операциях предприятий, об объёмах коммерческой деятельности, сведениях о заключённых договорах с контрагентами, списки клиентов и т.д.;
  • производственные секреты – это не защищённые патентами изобретения, опытные образцы, результаты научно-исследовательских работ, конструкторская, технологическая, проектная документация и т.д.;
  • организационно-управленческие секреты – системы организации производства, маркетинга, управления качеством, персоналом, финансами.

Авторское право – это право на результат творческой деятельности в науке, литературе и искусстве.

Основные положения авторского права:

  1. автор имеет право на произведение и на имя;
  2. автор имеет право на неприкосновенность произведения и на его обнародование.

Авторское право регламентируется Гражданским Кодексом (ГК) РФ (глава 70). Автор вправе запрещать или разрешать пользоваться третьим лицам результатами своего творческого труда.

Важно: отсутствие разрешения на использование объекта авторского права не является разрешением на его использование.

Объектами авторского права являются:

  1. литературные, драматические, музыкально-драматические произведения;
  2. сценарии;
  3. хореографические произведения;
  4. музыка или песни;
  5. документальные и художественные фильмы;
  6. живопись, графика и скульптуры;
  7. дизайн;
  8. комиксы;
  9. объекты декоративного и сценографического искусства;
  10. объекты архитектурного и садово-паркового искусства (в т.ч. в форме проектов, макетов и т.д.);
  11. фотографические снимки;
  12. географические карты и планы;
  13. компьютерные программы.

Примечание: не только подлинники вышеуказанных произведений являются объектами авторского права, но и произведения на основе их переработки.

Важно: для возникновения авторского права продукт своей творческой деятельности регистрировать не нужно. По желанию автора зарегистрировать можно программное обеспечение или созданную базу данных.

Происхождение выражения «интеллектуальная собственность» обычно связывается с французским законодательством XVIII века и, в частности, с теорией естественного права, которая приобрела свое наиболее последовательное развитие в трудах французских философов – просветителей, таких как: Вольтер, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Руссо. Согласно этой теории, право творца любого творческого результата, пусть то будет литературное произведение или изобретение, является его неотъемлемым естественным правом, возникает из самой природы творческой деятельности «и существуют независимо от признания» этого права государственной властью [[10], с. 86]. Стоит обратить внимание на то, что во вступительной части к французскому патентному закону от 7 января в 1791 г. отмечалось: «Любая новая идея, провозглашение и осуществление которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое промышленное изобретение как собственность его творца» [[11], с. 103] .

В настоящее время наметились два основных подхода определению рассматриваемого понятия. Одни ученые приветствуют закрепление в законе этого понятия и не видят в использовании законодателем термина «интеллектуальная собственность» никаких элементов ненаучного подхода. По мнению других, этот термин является в сущности неточным и ненаучным, в связи, с чем и не должен применяться в правовых нормах, имеющих практическую направленность [[12], с. 178].

Так, понятие «интеллектуальная собственность» лежит в основе целого правового института. Построение эффективного правового регулирования невозможно без глубокого осмысления используемой терминологии, поэтому выработка четкого определения интеллектуальной собственности представляет собой задачу большой важности. В самом общем смысле – это «совокупность закрепленных законом прав на результаты интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях. Она включает в себя права, относящиеся к:

1) литературным, художественным и научным произведениям;

2) исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам;

3) изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

4) научным открытиям;

5) промышленным образцам;

6) товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;

7) защите против недобросовестной конкуренции;

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях» [[13]].

В.В. Белов отмечал, вся интеллектуальная собственность подразделялась на авторское право и промышленную собственность [[14], с. 13]. Но, приведенное выше определение не может претендовать на абсолютную истину и универсальность. Кроме того, само понятие является спорным и неоднозначным. Сочетание слов «интеллектуальная» и «собственность» несет в себе противоречие, так как объединяет нечто духовное из мира идей и образов с категорией, характеризующей отношения по поводу материального объекта. Такая неоднозначность термина и привела к тому, что в науке он трактуется по-разному.

Чаще всего интеллектуальную собственность рассматривают как правовой институт, обеспечивающий охрану и использование нематериальных благ. Существует несколько концепций, основанных на данном определении:

— ряд исследователей, относящих объекты интеллектуальной собственности к нематериальным благам, предлагают, тем не менее, для характеристики этого права применять юридическую модель классических вещных прав. Они включают триаду правомочий: владение, пользование и распоряжение [[15], с. 14]. При этом, нужно учитывать тот факт, что права на результаты творческой деятельности не могут быть точно описаны с помощью модели вещных прав, поскольку эти права носят исключительный, а не вещный характер. С точки зрения данной модели объекты права собственности обязательно должны иметь материальную форму и не могут представлять собой образы, решения, идеи;

— ряд ученых в своей интерпретации интеллектуальной собственности используют философию римского права. Право Древнего Рима подразделяло все вещи на телесные и бестелесные. А с расширением понятия вещной собственности стало возможным рассматривать объекты интеллектуальной собственности как бестелесное имущество. Схожую логику демонстрировало английское право, которое включало в понятие собственности предельно не только материальные вещи, но и исключительные права;

— другой концепцией, в рамках которой объекты интеллектуальной собственности причисляют к нематериальным благам, является теория исключительных прав. Ее сторонники утверждают, что интеллектуальная собственность – лишь условный термин, который обозначает совокупность исключительных прав на интеллектуальные ценности [[16], с. 49]. Как отмечает В.П. Звеков, центральный элемент данной теории – исключительное право – «выполняет для нематериальных объектов ту же функцию, что и право собственности для материальных» [[17], с. 377]. Это абсолютное право на нематериальные блага, но оно опирается на механизмы, отличные от механизмов права собственности. Последнее носит позитивный ��арактер, так как обеспечивает своему обладателю юридическую возможность господства над имуществом. Исключительное право, наоборот, имеет негативную направленность: его основу составляет устранение третьих лиц от использования соответствующих объектов. В целом, рассматриваемая концепция не свободна от недостатков.

Читайте также:  Что делать при ДТП и как оформить Европротокол?

И.А. Близнец также указывает: «Теория исключительных прав недостаточно разработана, слишком противоречива» [[18], с. 61]. Он считает:

— во-первых, законодательство любой страны предусматривает множество случаев, в которых допускается нарушение исключительных прав, а эти многочисленные оговорки лишают исключительные права их исключительности и делают употребление термина бессмысленным;

— во-вторых, широкое распространение этого понятия указывает на то, что оно удобнее в использовании, нежели «исключительные права».

Необходимо заметить, что ни одна из вышеприведенных теорий не дает удовлетворительного определения «интеллектуальной собственности». Большинство из них лишь перефразируют исходное словосочетание, заменяя «интеллектуальный» на «бестелесный» или «нематериальный», «собственность» на «вещь» или «имущество». Встает проблема выявления правомочий собственников таких благ. Каждая теория решает ее по-разному. В первом случае предлагается использовать для характеристики этих благ модель классических вещных прав. Во втором случае телесные и бестелесные вещи объединяются в одну категорию, в отношении которой применяется единый комплекс правомочий. Сторонники третьей концепции вообще настаивают на том, что нужно заменить этот условный термин более подходящим понятием «исключительные права».

Таким образом, единого точного определения интеллектуальной собственности в науке нет. Многообразие трактовок данного термина отчасти связано с особенностями становления этого института. Он формировался не сразу, а поэтапно, что предопределило противоречивость понятия. Кроме того, оказал влияние и национальный фактор. Интеллектуальная собственность носит территориальный характер, поэтому в каждом государстве данное словосочетание понимается по-своему.

Право интеллектуальной собственности представляет собой составляющую часть гражданского права или совокупность норм и институтов права, призванных регулировать общественные отношения по поводу возникновения и защиты объектов интеллектуальной собственности[[19], с. 45]. По своей сути роль данной подотрасли гражданского права сводится к тому, что это охранительное право, иными словами оно призвано охранять результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в нематериальных благах. Оно занимает очень важное место в системе гражданского права, ведь именно право интеллектуальной собственности помогает разрешить сложнейшие вопросы, связанные с правовой охраной интеллектуальных прав, правового регулирования вопросов возникновения и изменения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Помимо того, что право интеллектуальной собственности является одним из наиболее значимых правовых институтов, также это и достаточно острая проблема современного общественного развития в связи с высоким уровнем незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, которые под охраной права, а также других нарушений прав интеллектуальной собственности. В отличие от обычных товаров продукты творческой деятельности не в состоянии приносить их владельцам некую гарантируемую прибыль. После того как продукты творчества становятся известными обществу, они перестают быть объектами обладания одного или нескольких лиц. При отсутствии специальной правовой охраны каждый член общества, имеющий необходимые экономические ресурсы, смог бы использовать их для извлечения прибыли, поэтому средством предотвращения такой ситуации служит институт исключительного права на продукты творческой деятельности.

Роль интеллектуальной собственности невозможно переоценить. Практически ни один промышленный товар не обходится без включения в него какого-либо объекта интеллектуальной собственности. В некоторых из них количество таких объектов исчисляется десятками. Например, даже если взять такой простой товар, как коробка для компакт-диска, то и в ней заключен результат интеллектуальной деятельности. Поскольку пользование объектами интеллектуальной собственности строится на возмездной основе, то все изготовители этих коробок обязаны производить так называемые «лицензионные отчисления» в пользу патентообладателей. Таким образом, себестоимость такой коробочки складывается не только из затрат на сырье и рабочую силу, но также включаются затраты за пользование объектами интеллектуальной собственности [[20], с. 61].

Так, в имуществе многих высокотехнологичных компаний доля нематериальных активов многократно превосходит долю материальных. Показателен пример компании Microsoft, которая занимает одно из первых мест по уровню капитализации, в то время как основой для этого являются ее «нематериальные», но достаточно дорогие программы. Другим примером является товарный знак – он также может иметь весьма высокую стоимость. В экономике юридическое понятие «товарный знак» заменяется понятием «брэнд», и в настоящее время в числе самых быстрорастущих в стоимостном выражении являются брэнды Apple, Yahoo и Amazon, которые оцениваются в десятки миллиардов долларов, а самым дорогим на протяжении многих лет остается Coca-Cola. Но, на наш взгляд, немаловажен тот факт, что право интеллектуальной собственности должно обеспечить баланс между интересами изобретателей и пользователей. Потому что, если государство будет гарантировать слишком много прав автору, то знакомство с его творениями будет затруднено для общества. А если у общества или же конкретного индивида, будет слишком много прав, в ущерб интересам автора, то тогда исчезнет стимул к созданию новых произведений, изобретений. Кроме того, сохранению баланса между автором и обществом способствует тот факт, что исключительное право предоставляется лишь на определенный срок, по истечении которого каждый может беспрепятственно пользоваться результатами интеллектуальной деятельности. Однако закон может предусматривать продление этого срока, например, для товарных знаков.

Право вообще и гражданское право в частности не регулирует процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства. Сам процесс творчества остается за пределами действия правовых норм. В лучшем случае право регулирует лишь создание организационных, имущественных и иных предпосылок творческого труда [[21], с. 19]. Так, гражданско-правовые нормы регулируют реализацию исключительного права, а также договорные отношения, также на интеллектуальную собственность распространяются общие принципы наследования, устанавливаемые гражданским законодательством, и все это одна неотъемлемая часть всего гражданского права.

Так, Д.А. Шестаков соглашается с позицией российского законодателя, включающего интеллектуальную собственность в сферу Гражданского кодекса РФ и раскрывающего ее как исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. И именно через эти права сюда попадают так называемые средства индивидуализации, которые весьма условно можно назвать результатами интеллектуальной деятельности. Шестаков видит их служебное назначение, заключающееся в идентификации результатов интеллектуального творчества в условиях рыночного оборота. Это своего рода смежные и соответствующие промышленные права, несколько аналогичные с правами, смежными с авторскими. Можно назвать их сопутствующими правами [[22], с. 24].

Необходимо также заметить, что предметом научного спора до сих пор остается вопрос о месте права интеллектуальной собственности в системе права. По данной проблеме высказано несколько различных точек зрения. Так, Е.В. Халипова отмечает: «право интеллектуальной собственности есть новая самостоятельная отрасль права, имеющая свой предмет и метод правового регулирования» [[23]]. В свою очередь Р.А. Мерзликина-Квернадзе считает, что «право интеллектуальной собственности есть институт гражданского права» [[24], с. 17]. А по мнению А.П. Сергеева: «право интеллектуальной собственности есть подотрасль российского гражданского права» [[25], с. 52]. На наш взгляд, на основе изученного материала и вышесказанного, право интеллектуальной собственности – это подотрасль гражданского права, представляющая систему правовых норм об исключительных имущественных и личных неимущественных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты. А также рассматриваемая нами подотрасль гражданского права охраняет именно результаты интеллектуальной деятельности, которые представляют собой нематериальные блага.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *